
Справа №295/19119/19
Категорія 15
2/295/261/21
РІШЕННЯ
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.04.2021 року м. Житомир
Богунський районний суд м. Житомира у складі:
головуючого - судді Кузнєцова Д.В.,
при секретарі с/з - Поліщук О.В., Мельник Ж.А., Карпішиній С.С.,
за участі позивача ОСОБА_1 ,
представника позивача - адвоката Ткачука В.В.,
відповідача ОСОБА_2 ,
представника відповідача ОСОБА_2 - адвоката Мошківського Р.І.,
відповідача ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі в порядку загального позовного провадження цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 про виділ в натурі частки із спільної часткової власності на земельну ділянку, -
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_1 звернулась до суду із указаним позовом, в якому зазначила, що із 15.06.2018 року на підставі договору дарування вона є власником 330/1000 земельної ділянки загальною площею 0,1 га із кадастровим номером 1810136300:03:013:0031, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Ділянка надана для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. На земельній ділянці розташований житловий будинок, частина якого перейшла у власність позивача одночасно з частиною земельної ділянки. Співвласниками інших частин цієї земельної ділянки є відповідачі - ОСОБА_2 (із часткою 0,0290 га.) та ОСОБА_3 (із часткою 0,0380 га.). ОСОБА_1 стверджує у позові, що не має можливості користуватися всіма правами власника земельної ділянки, оскільки відповідач ОСОБА_2 не бажає укласти договір про поділ спільного часткового майна, створює інші перешкоди у володінні, користуванні та розпорядженні належною їй часткою земельної ділянки, а без згоди всіх співвласників земельної ділянки позивач не має можливості скористатися своїм правом самостійно, у зв`язку із чим постало питання виділення у натурі частки із нерухомого спільного майна. Крім того, у висновку судового експерта Лазарчук В.В., за підсумками проведення нею земельно-технічного дослідження №451/19 від 20.12.2019 встановлено, що фактичне користування ОСОБА_1 земельною ділянкою 0,0306 га не відповідає площі земельної ділянки, що є у власності останньої - 0,0330 га. Також, експертом встановлена можливість провести виділ (поділ) земельної ділянки для ОСОБА_1 без земель спільного користування. З огляду на викладене у позові, посилаючись на положення ст.ст. 364, 367 Цивільного кодексу України, ст. 88 Земельного кодексу України ОСОБА_1 просить суд виділити частку земельної ділянки площею 0,0330 га. в натурі із земель спільної часткової власності (кадастровий номер 1810136300:03:013:0031), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 та припинити право спільної часткової власності позивача із громадянами ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на дану земельну ділянку.
Ухвалою судді Богунського районного суду м. Житомира Кузнєцова Д.В. від 28.02.2020 року прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі.
Ухвалою суду, занесеною до протоколу судового засідання 08.07.2020, задоволено клопотання представника позивача та залучено до участі у справі як співвідповідача ОСОБА_3
27.07.2020 року на адресу суду надійшов відзив ОСОБА_2 на позов, у якому відповідач послався на безпідставність позову та неможливість його задоволення. За словами ОСОБА_2 , посилання позивачки на те, що вона не має можливості користуватися всіма правами власника належної їй земельної ділянки внаслідок створення з його боку перешкод не відповідає дійсності. Співвласниками будинку за вказаною адресою та відповідно і його землекористувачами станом на 20.07.2007 року були - ОСОБА_4 (користувалася - 0,0408 га, ідеальна частка 33/100 ід.ч. - 0,668 га), ОСОБА_2 (користується 0,1068 га, ід.ч. 29/100 - 0,0587 га); ОСОБА_3 (користується 0,0547 га, з них приватизовано - 0,0380 га), які 20.07.2007 року уклади угоду про порядок використання й розпорядження земельною ділянкою та поставили свої підписи під вказаною угодою. Далі 26.09.2008 року відповідачу був виданий Державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯД №160252, площею 0,0290 га, у межах згідно з планом. ОСОБА_2 окремо зазначив у відзиві, що розпочавши нове будівництво житлового будинку на орендованій земельній ділянці 0,0778 га, поруч з будником АДРЕСА_3 , належні йому 29/100 ідеальних частин цього будинку він тимчасово розібрав, оскільки мав намір на цьому ж місці реконструювати чи відновити частину свого будинку, і на прохання ОСОБА_4 та її дочки ОСОБА_1 дозволив їм тимчасово, для зручності, влаштувати підхід до новозбудованого ними цього житлового будинку та користуватися частиною території, на якій була розташована до зносу частина будинку відповідача, хоча за угодою від 20.07.2007 року про порядок використання і розпорядження земельною ділянкою по АДРЕСА_3 між співвласниками цього будинку було передбачено спільний двір на квартиру НОМЕР_3 по 0,0015 га для ОСОБА_4 і ОСОБА_3 . Спільним двором, передбаченим угодою, ОСОБА_4 та ОСОБА_1 не користувалися, а користувалися частиною земельної ділянки ОСОБА_2 . На думку відповідача, ОСОБА_1 намагається відібрати у нього частину території від приватизованих на його ім`я 0,0290 га, якою позивач із матір`ю тимчасово користувалися за його усною згодою. Крім цього, ОСОБА_2 вважає долучений позивачем висновок експертного дослідження №451/19 від 20.12.2019 однобічним, зробленим в інтересах ОСОБА_1 , без урахування правовстановлюючих документів відповідача. На переконання відповідача, позов ОСОБА_1 не може бути задоволений без проведення додаткових експертних досліджень і встановлення всіх обставин справи.
У відповіді на відзив, що надійшла на адресу суду 06.08.2020, позивач ОСОБА_1 не погодилась із аргументами, викладеними у відзиві. Зазначила, що має право вимагати можливості проходу на земельну ділянку з вулиці, у зв`язку із чим вимушена була звернутись до суду. ОСОБА_1 звернула увагу, що у висновку експертного дослідження експерт ОСОБА_5 зазначила, що ширина проїзду на території земельної ділянки індивідуальної забудови встановлюється з урахуванням безпеки проїзду автотранспорту без руйнування споруд, з урахуванням пожежної безпеки та санітарних норм.
ОСОБА_2 17.08.2020 були підготовлені письмові заперечення на відповідь на відзив позивача, у яких співвідповідач ще раз послався на угоду про порядок використання спірною земельною ділянкою, що була підписана матір`ю позивача та про яку не могла знати ОСОБА_1 . На думку відповідача, посилання позивача на висновок експерта про можливість проведення виділу земельної ділянки без земель спільного користування є сумнівним і потребує роз`яснень судового експерта. Додатково ОСОБА_2 просив застосувати строки позовної давності до вимог ОСОБА_1 .
В судовому засіданні позивач та її представник підтримали вимоги позову, з підстав викладених у ньому та у відповіді на відзив, просили позов задовольнити. Позивач додала, що про існування угоди про порядок використання земельною ділянкою вона дізналась тільки в ході судового розгляду справи. Пояснила, що між її ділянкою та ділянкою ОСОБА_3 давно стоїть паркан і спорів з ним з приводу користування ділянкою у позивача немає, оскільки паркан не заходить на її частину ділянки. Зображений на технічному паспорті сарай «Д» позивач перероблювала, оскільки він був розташований на належній ОСОБА_3 ділянці, і внаслідок реконструкції сарай був фактично приєднаний до будинку і тепер це один об`єкт нерухомого майна. Поділу в натурі будинку, за словами ОСОБА_1 , здається не було.
Відповідач ОСОБА_2 та його представник в судовому засіданні заперечили проти вимог позивача з підстав, наведених у відзиві та письмових запереченнях. Додали, що відповідач придбав частину будинку у 1979 році та приватизація ділянки відбувалась саме на підставі договору купівлі-продажу від 24.08.1979 року.
Відповідач ОСОБА_3 в судовому засіданні 27.07.2020 пояснив, що належна йому частина ділянки була придбана ним із частиною будинку у 2007 році і на той час вже ділянка була приватизована. В наступні засідання відповідач не з`являвся. Подав заяву про розгляд справи у його відсутність, у якій також просив розглянути можливість поділу ділянки по АДРЕСА_3 без земель спільного користування для всіх співвласників згідно з висновком судового експерта ОСОБА_5 за підсумками проведеного нею земельно-технічного дослідження №451/19 від 20.12.2019.
Будучи допитаною в якості свідка мати позивача - ОСОБА_4 в судовому засіданні підтвердила, що уклала угоду про порядок використання земельною ділянкою по АДРЕСА_3 в 2007 році, однак про таку угоду вона доньку не повідомляла та екземпляра угоди у неї немає. Свідок не пам`ятає розмір земельної ділянки, якою вона користувалась.
За клопотанням відповідача ОСОБА_2 в судове засідання для роз`яснення висновку експертного дослідження була викликана судовий експерт ОСОБА_5 , яка пояснила, що угода про порядок використання земельною ділянкою їй не надавалась та при дослідженні не був присутній відповідач ОСОБА_2 , однак експерт виїжджала на земельну ділянку, залучала фахівців ТОВ «Підприємство «Житомирземпроект», були здійснені заміри ділянки. За словами судового експерта, угода про порядок використання земельною ділянкою включала в себе як ділянку, що перебувала у власності сторін угоди, так і частину ділянки, яка була передана у користування, загальний розмір ділянки - 0,2023 га. Натомість експертом при складанні висновку бралась до уваги лише ділянка площею 0,1000 га. До того ж на час укладення угоди спірній ділянці не був присвоєний кадастровий номер. На думку експерта, навіть якби нею була врахована угода, то все одно прийшлось би забирати частину земельної ділянки у ОСОБА_2 , що б ділянка ОСОБА_1 становила 0,0330 га. Судовий експерт вказала, що на момент проведення дослідження на земельній ділянці ОСОБА_2 був розташований тільки один будинок, у глибині ділянки, хоча на час укладання угоди такого будинку не існувало.
Суд, заслухавши пояснення сторін, їх представників, роз`яснення судовим експертом свого висновку, допитавши свідка, дослідивши письмові матеріали справи, з`ясувавши фактичні обставини справи, на яких ґрунтується позовна заява, оцінивши докази окремо та в їх сукупності, дійшов висновку, що позов підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом установлено, що ОСОБА_1 належить 33/100 частин житлового будинку по АДРЕСА_3 на підставі договору дарування від 15.08.2018 року, укладеного позивачем із ОСОБА_4 та посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Слюсар В.В., зареєстрованого в реєстрі за №1507. За змістом договору, до будинку належать також сарай літ. «Г», огорода №1, уборна У, уборна У1 (а.с. 6). Співвласниками інших частин будинку є відповідачі у справі: ОСОБА_3 (38/100 частин) та ОСОБА_2 (29/100 частин, набутих на підставі договору купівлі-продажу від 24.08.1979 року), а.с. 121-123, 139-140.
На підставі договору дарування від 15.06.2018, укладеного між ОСОБА_1 та ОСОБА_4 , посвідченого приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Слюсар В.В. та зареєстрованого в реєстрі за №1508, позивач набула у власність 330/1000 частин земельної ділянки, кадастровий номер 1810136300:03:013:0031, загальною площею 0,1 га по АДРЕСА_3 (а.с. 8).
Дана частина земельної ділянки площею 0,0330 га була набута у власність ОСОБА_4 згідно з державним актом на право власності на земельну ділянку від 11.04.2008 року (а.с. 15). Цільове призначення земельної ділянки - для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд. Співвласниками інших частин ділянки є ОСОБА_2 (0,0290 га), який набув право власності на частину земельної ділянки на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку від 26.09.2008 року (а.с. 80) та ОСОБА_3 (0,0380 га).
Із матеріалів справи вбачається, що виконавчим комітетом Житомирської міської ради ОСОБА_2 було видано свідоцтво про право власності на житловий будинок літ. «Б» від 07.12.2012 року, розташований за адресою: АДРЕСА_3 (а.с. 143, 144). Будинок в цілому складається з житлового будинку літ. «Б» загальною площею 128,30 кв.м та допоміжної господарської будівлі.
Крім цього, позивачем ОСОБА_1 було здійснено реконструкцію власної частини житлового будинку за рахунок прибудови на власній земельній ділянці, що підтверджується наявними у матеріалах справи технічним паспортом на житловий будинок АДРЕСА_3 , виготовленим 04.01.2019 на замовлення позивача, а також листом управління державного архітектурно-будівельного контролю Житомирської міської ради від 15.01.2019 №4-3/65/19 (а.с. 132-136, 138).
Судом встановлено, що між ОСОБА_4 (мати позивача) з однієї сторони та ОСОБА_2 з другої сторони, досягнуто згоди щодо порядку використання і розпорядження земельною ділянкою, розташованою біля житлового будинку по АДРЕСА_3 , що підтверджується відповідною угодою про порядок використання і розпорядження земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_3 , а також спільною заявою учасників угоди, що була посвідчена приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Затилюком А.А. 20.07.2007 року та зареєстрована в реєстрі за №№ 2664, 2665 (а.с. 81, 82).
Згідно зі статтями 317, 319 Цивільного кодексу України власникові належать права володіння, користування та розпоряджання своїм майном, яке він здійснює на власний розсуд, і усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав.
Частиною першою статті 356 ЦК України та частиною першою статті 364 ЦК України передбачено, що власність двох чи більше осіб з визначенням часток кожного з них у праві власності є спільною частковою власністю та співвласник має право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній частковій власності.
Відповідно до частини першої статті 88 Земельного кодексу України, володіння, користування та розпорядження земельною ділянкою, що перебуває у спільній частковій власності, здійснюється за згодою всіх співвласників згідно з договором, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку.
Згідно з частиною четвертою статті 88 ЗК України, учасник спільної часткової власності на земельну ділянку має право на отримання в його володіння, користування частини спільної земельної ділянки, що відповідає розміру належної йому частки.
Частинами першою та другою статті 120 ЗК України передбачено, у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об`єкти. До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.
Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об`єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.
Відповідно до частини другої статті 152 Земельного кодексу України власник земельної ділянки або землекористувач може вимагати усунення будь-яких порушень його прав на землю, навіть якщо ці порушень не пов`язані з позбавленням права володіння земельною ділянкою, і відшкодування завданих збитків.
У пункті 21 постанови Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року № 7 «Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» зазначено, що порядок користування спільною земельною ділянкою, у тому числі тією, на якій розташовані належні співвласникам жилий будинок, господарські будівлі та споруди, визначається насамперед їхньою угодою залежно від розміру їхніх часток у спільній власності на будинок, суд відповідно до статті 88 ЗК України бере до уваги цю угоду при вирішенні спорів як між ними самими, так і за участю осіб, котрі пізніше придбали відповідну частку в спільній власності на землю або на жилий будинок і для яких зазначена угода також є обов`язковою. Це правило стосується тих випадків, коли жилий будинок було поділено в натурі. Суд може не визнати угоду про порядок користування земельною ділянкою, коли дійде висновку, що угода явно ущемляє законні права когось зі співвласників, позбавляє його можливості належно користуватися своєю частиною будинку, фактично виключає його з числа користувачів спільної земельної ділянки, суперечить архітектурно-будівельним, санітарним чи протипожежним правилам.
Суд не може відмовити в позові або закрити провадження у справі про встановлення порядку користування земельною ділянкою з тих підстав, що його визначено угодою сторін. Якщо при вирішенні спору суд установить, що співвласники визначили порядок користування й розпорядження земельною ділянкою, для зміни якого підстав немає, він ухвалює рішення про встановлення саме такого порядку (пункт 22 наведеної вище постанови Пленуму).
Із наданого ОСОБА_1 висновку експертного дослідження №451/19 від 20.12.2019, складеного на замовлення позивача за результатами проведення земельно-технічного дослідження, слідує, що площа фактичного користування земельною ділянкою гр. ОСОБА_1 -0,0306 га не відповідає площі земельної ділянки, що передана у власність - 0,0330 га. Крім цього у згаданому висновку експертом зазначено, що виділити частку земельної ділянки площею 0,0330 га в натурі із земель спільної часткової власності (кадастровий номер: 1810136300:03:013:0031) можливо та експертом запропоновано два варіанти виділу земельної ділянки площею 0,0330 га (без земель спільного користування, а.с. 17-43).
У поданій письмовій заяві від 27.07.2020 ОСОБА_1 просила суд виділити їй земельну ділянку в натурі за другим варіантом висновку експертного дослідження №451/19 від 20.12.2019 (а.с. 94).
З огляду на встановлені в судовому засіданні обставини справи, з урахуванням положень статей 88, 152 ЗК України, висновку експертного дослідження №451/19 від 20.12.2019, суд дійшов висновку про задоволення позовних вимог та поділу (виділу) земельної ділянки по АДРЕСА_3 відповідно до варіанту № 2 зазначеного експертного дослідження. На думку суду, цей варіант передбачає поділ (виділ) земельної ділянки не тільки без відхилення від ідеальних часток співвласників, але й при такому варіанті поділу (виділу) земельної ділянки кожна із сторін матиме змогу користуватися та обслуговувати свою частину будинку та господарських споруд, не порушуючи прав інших осіб.
При цьому суд не вбачає підстав для поділу (виділу) спірної земельної ділянки відповідно до угоди про порядок використання і розпорядження земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_3 від 20.07.2007 року, підписаною між ОСОБА_2 та ОСОБА_4 як попереднім співвласником будинку по АДРЕСА_3 , оскільки такий порядок унеможливлює обслуговування частини належного позивачу будинку та з часу досягнення згоди між співвласниками будинку змінилось ряд обставин, що суттєво впливають на встановлений порядок користування такою ділянкою.
Зокрема, судом звернуто увагу на те, що після укладання угоди про порядок використання і розпорядження земельною ділянкою відповідачем ОСОБА_2 була розібрана належна йому частина житлового будинку літ. «А», натомість збудовано й зареєстровано право власності на житловий будинок літ. «Б», що визнається безпосередньо відповідачем ОСОБА_2 та підтверджується наявними у матеріалах справи документами, такими як технічні паспорти, виготовлені станом на 05.02.2007, 22.11.2012, 04.01.2019 (а.с. 10-14, 132-136, 145-147). На момент укладання угоди житловий будинок з літ. «Б» рахувався як самочинне будівництво.
Крім цього, угода про порядок використання і розпорядження земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_3 від 20.07.2007 року враховує значно більшу площу земельної ділянки, ніж та, що була приватизована і перебуває у власності сторін. До того ж як пояснила суду позивач, між сторонами як співвласниками будинку по АДРЕСА_3 даний будинок в натурі не поділений. Докази протилежного сторони суду не надали та в матеріалах справи такі докази відсутні.
Щодо посилання гр. ОСОБА_2 у відзиві на необхідність проведення додаткових експертних досліджень, то такого клопотання зі сторони відповідача заявлено не було, хоча з часу подання відзиву до суду пройшло достатньо часу.
Статтями 256, 257 ЦК України передбачено, що позовна давність - це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.
Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила (ч. 1 ст. 261 ЦК України).
Згідно з ч. 4 ст. 267 ЦК України сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.
На переконання суду, позовна давність не може бути застосована до даної категорії спору, оскільки із позовом до суду звернулась ОСОБА_1 як співвласник майна, яка вважає, що їй створюються перешкоди у здійсненні права користування земельною ділянкою. У даному випадку така особа як власник (співвласник) нерухомого майна не може бути обмежена у праві звернутися до суду із позовом про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 256, 257, 261, 267, 317, 319, 358, 364 ЦК України, ст.ст. 88, 120, 152 ЗК України, ст.ст. 2-5, 10-13, 76-81, 264, 265, 352, 354 ЦПК України суд, -
УХВАЛИВ:
Позов задовольнити.
Виділити в натурі у власність ОСОБА_1 частину земельної ділянки по АДРЕСА_3 площею 0,0330 га, кадастровий номер 1810136300:03:013:0031, що на схемі позначена під №1 (зображена зеленим кольором), з урахуванням площі під будівлями, та лінія розподілу якої відповідно до другого варіанту висновку експертного дослідження №451/19 від 20.12.2019 (додаток №3) проходить по точках:
14-17-18-19-20-21-6-7-8-22-23-24-12-13-14= 0,0330га і на плані ділянку позначено зеленим кольором зі сторонами:
16,46м-1,35м-2,32м-16,98м-5,32м-26,01м-4,33м-14,20м-26,52м-14,51м-по стіні будівлі-(23-24)-2,24м-4,45м-2,05м.
Припинити право приватної спільної часткової власності ОСОБА_1 на вищевказану земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Рішення може бути оскаржене до Житомирського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги через Богунський районний суд міста Житомира протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складання повного судового рішення.
Учасник справи, якому повне рішення суду не було вручено у день його проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження рішення суду, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.
Відомості про учасників справи:
Позивач: ОСОБА_1 , адреса: АДРЕСА_3 РНОКПП НОМЕР_1 .
Відповідач 1: ОСОБА_2 , адреса: АДРЕСА_4 РНОКПП НОМЕР_2 .
Відповідач 2: ОСОБА_3 , адреса: АДРЕСА_5 .
Суддя
Судове рішення № 96934449, Богунський районний суд м. Житомира було прийнято 20.04.2021. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти важливі відомості про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних містить повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити важливі відомості.
Це рішення відноситься до справи № 295/19119/19. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа: