Рішення № 76338405, 31.08.2018, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата ухвалення
31.08.2018
Номер справи
320/5445/16-ц
Номер документу
76338405
Форма судочинства
Цивільне
Державний герб України

Дата документу 31.08.2018

Справа № 320/5445/16-ц

Провадження № 2/320/40/18

Р І Ш Е Н Н Я

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2018 року місто Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого - судді Бахаєва І.М.,

за участі:

секретаря – Фурсової Л.І.,

позивача за первісним позовом та відповідача за зустрічним – ОСОБА_1,

представників ОСОБА_1 – ОСОБА_2, ОСОБА_3,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Мелітополь цивільну справу за первісним позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_4, ОСОБА_5 про визнання договору дарування удаваним правочином та зустрічним позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_1 про встановлення порядку користування між співвласниками відособлених приміщень житлового будинку та господарських споруд та встановлення порядку користування земельною ділянкою,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 звернулась до Мелітопольського міськрайонного суду з позовом до ОСОБА_4, ОСОБА_5 про визнання договору дарування від 17 грудня 2010 року, 59/100 часток житлового будинку за адресою вул.. ОСОБА_6 (Червоноармійська), 11 в місті Мелітополі, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 удавним правочином, визнання що замість договору дарування 59/100 часток житлового будинку за адресою вул.. ОСОБА_6 (Червоноармійська), 11 укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7, укладений договір купівлі продажу 59/100 частин житлового будинку № 11 по вул.. І.Богуна (Червоноармійська) в місті Мелітополі, розірвати договір дарування 59/100 часток житлового будинку за адресою вул.. ОСОБА_6 (Червоноармійська), 11 в місті Мелітополі, укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7.

В обґрунтування заявлених вимог вказує, що вона є власником 41/100 житлового будинку №11, розташованого у м. Мелітополі по вул. І.Богуна, на підставі договору купівлі-продажу будинку від 12 листопада 1999р..

На підставі договору дарування частини житлового будинку від 17 грудня 2010р. ОСОБА_8 став власником 59/100 частин житлового будинку №11, що знаходиться по вул. Івана Богуна у м. Мелітополі Запорізької області, розташований на земельній ділянці площею 0,0974 га.. При цьому, ОСОБА_5 колишній власник цієї частини будівлі, відповідач у справі, укладаючи зазначений договір дарування, фактично приховала укладання договору купівлі-продажу. Відповідач у справі ОСОБА_4 зруйнував частину будинку, здійснив у будинку реєстрацію сторонніх осіб. Вважає, що право власності ОСОБА_4 на частку у спільному майні може бути припинене.

Відповідач у справі ОСОБА_8 звернувся до суду із зустрічним позовом до ОСОБА_1 про встановлення порядку користування між співвласниками відособлених приміщень житлового будинку та господарських споруд та встановлення порядку користування земельною ділянкою задовольнити.

Зустрічний позов ОСОБА_4 до ОСОБА_1 про встановлення порядку користування між співвласниками відособлених приміщень житлового будинку та господарських споруд та встановлення порядку користування земельною ділянкою, був прийнятий судом та призначений до розгляду разом з первинним позовом.

У обґрунтування позову, ОСОБА_4 зазначив, що він на підставі договору дарування частини житлового будинку від 17 грудня 2010р. (право власності зареєстровано 22.12.2010р.) є власником 59/100 частин житлового будинку №11, що знаходиться по вул. Червоноармійській (після перейменування вул. ОСОБА_9) у м. Мелітополі Запорізької області, розташований на земельній ділянці площею 0,0974 га.

Зазначив, що кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає його частці у праві спільної часткової власності.

Вказав про існування спору щодо порядку користування будинком та земельною ділянкою, неможливість досягти угоди щодо врегулювання даного спору мирним шляхом та необхідність встановлення порядку користування житловим будинком та земельною ділянкою.

Позивач за первісним позовом та його представники позовні вимоги підтримали у повному обсязі, просили їх задовольнити, зазначили про звернення до суду із порушенням строків позовної давності. Проти задоволення зустрічного позову заперечували у повному обсязі.

Відповідач ОСОБА_5, належним чином повідомлена про час та місце слухання справи, до суду не з’явилась. Від неї до суду надійшла заява про слухання справи за її відсутності, за наявними у справі матеріалами; позовні вимоги за позовом ОСОБА_1 вона не визнала, у письмовій заяві зазначила про застосування судом строків позовної давності.

Відповідач за первісним позовом ОСОБА_4 та його представник ОСОБА_10 в судове засідання не з’явились. Від представника відповідача до суду надійшла заява про слухання справи за відсутності відповідача за первісним позовом та представника. Проти позову заперечили в повному обсязі. Відповідач за первісним позовом ОСОБА_4 у письмовій заяві зазначив про застосування судом наслідків пропущення строків позовної давності. Зустрічний позов підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши пояснення сторін, заслухавши показання свідків суд вважає, що в задоволені первісного позову слід відмовити; позовні вимоги за зустрічним позовом суд знаходить обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 12, ч.1, 6 ст. 81ЦПК України цивільне судочинство здійснюється на засадах змагальності сторін, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків встановлених цим Кодексом, доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

В судовому засіданні встановлено наступне.

На підставі договору дарування частини житлового будинку від 17 грудня 2010р. (право власності зареєстровано 22.12.2010р.) ОСОБА_8 є власником 59/100 частин житлового будинку №11, що знаходиться по вул. Івана Богуна у м. Мелітополі Запорізької області, розташований на земельній ділянці площею 0,0974 га.

Власником 41/100 частини зазначеного житлового будинку, на підставі договору купівлі-продажу будинку від 12 листопада 1999р. є ОСОБА_1.

У відповідності до договору дарування житлового будинку від 17 грудня 2010р. на земельній ділянці площею 0,0974 га. розташовано: житловий будинок глинобитний, зазначений в плані літерою “А-1”, житловою площею 47,3 кв.м, загальною площею 61,4 кв.м., та наступні господарчі та побутові будівлі та споруди: “Д-1” - сарай, “У” - убиральня.

Зазначена частка житлового будинку (59/100) була подарована ОСОБА_4 колишнім власником цієї частки ОСОБА_5, яка володіла нею на підставі свідоцтва про право на спадщину від 06 листопада 2010р.

Позивач за первісним позовом ОСОБА_1 вже зверталась до суду із позовними вимогами щодо припинення права відповідача на частку у спільному майні. Рішенням Мелітопольського міськрайонного суду у справі №320/6803/14-ц у задоволенні зазначеної позовної вимоги судом було відмовлено. Рішенням Апеляційного суду Запорізької області від 20.07.2016р. у зазначеній справі у цій частині рішення було залишено без змін. Зазначене рішення суду було залишено без змін постановою Верховного суду від 02 травня 2018р.

У відповідності до ч.4 ст.82 ЦПК України обставини, встановлені рішенням суду у господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Суд також зазначає, що згідно із статтею 365 ЦК України право особи на частку у спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі позову інших співвласників, якщо: частка є незначною і не може бути виділена в натурі; річ є неподільною; спільне володіння і користування майном є неможливим; таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім'ї. Суд постановляє рішення про припинення права особи на частку у спільному майні за умови попереднього внесення позивачем вартості цієї частки на депозитний рахунок суду.

При цьому право власності співвласника на частку в спільному майні може бути припинено, але за умови, що така шкода не буде істотною. Саме ця обставина є визначальною при вирішенні позову про припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників.

Зазначена правова позиція висловлена у постанові Верховного Суду України від 02 липня 2014 року № 6-68цс12.

Зазначена правова позиція також міститься у Постанові Верховного Суду від 30 травня 2018р. (справа №760/8958/15-ц)

Висновок про істотність шкоди, яка може бути завдана співвласнику та членам його сім'ї, вирішується в кожному окремому випадку з урахуванням обставин справи та особливостей об'єкта, який є спільним майном.

ОСОБА_4 належить 59/100 частина житлового будинка, указана частина у порівнянні із частиною співвласника ОСОБА_1, якій належить 41/100 частина будинку, не може бути визначена як незначна; зазначене житло є єдиною власністю відповідача за первісним позовом ОСОБА_4 (т.1 а.с. 43) припинення на яку завдасть останньому істотну шкоду.

Та обставина, що відповідач зареєстрований в іншому житловому приміщенні само по собі не є підставою для висновку про те, що право власності співвласника на частку в спільному майні може бути припинено.

Отже, позовні вимоги про припинення права власності ОСОБА_4 на частку у спільному майні є необґрунтованими та задоволенню не підлягають.

Щодо позовних вимог про визнання договору дарування удаваним правочином суд зазначає, що удаваним є правочин, що вчинюється з метою приховання іншого правочину, який сторони насправді вчинили. Тому при укладенні удаваного правочину до відносин його учасників застосовуються правила щодо правочину, який сторони мали на увазі (який сторони приховали). Суб’єкт, який вимагає визнання правочину недійсним як укладеного з метою приховати інший правочин, повинен довести, що правочин укладений з такою метою.

Пунктом 25 постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 2009 року № 9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» роз'яснено судам, що за удаваним правочином сторони умисно оформляють один правочин, але між ними насправді встановлюються інші правовідносини. На відміну від фіктивного правочину, за удаваним правочином права та обов'язки сторін виникають, але не ті, що випливають зі змісту правочину. Встановивши під час розгляду справи, що правочин вчинено з метою приховати інший правочин, суд на підставі ст. 235 ЦК України має визнати, що сторонами вчинено саме цей правочин, та вирішити спір із застосуванням норм, що регулюють цей правочин. Якщо правочин, який насправді вчинено, суперечить закону, суд ухвалює рішення про встановлення його нікчемності або про визнання його недійсним.

Позивач, заявляючи вимогу про визнання правочину удаваним, має довести: факт укладання правочину, що, на його думку, є удаваним; спрямованість волі сторін в удаваному правочині на встановлення інших цивільно-правових відносин, ніж ті, які передбачені правочином, тобто відсутність у сторін іншої мети, ніж приховати інший правочин; настання між сторонами інших прав та обов'язків, ніж ті, що передбачені удаваним правочином.

За удаваним правочином обидві сторони свідомо, з певною метою, документально оформлюють правочин, але насправді між ними встановлюються інші правовідносини (ухвала ВССУ від 21.06.2017 у справі № 204/4407/16-ц).

В узагальненні Верховного суду України «Про практику розгляду судами цивільних справ про визнання правочинів недійсними» від 24.11.2008 року зазначено, що Удаваним є правочин, що вчинюється з метою приховання іншого правочину, який сторони насправді вчинили. Тому при укладенні удаваного правочину до відносин його учасників застосовуються правила щодо правочину, який сторони мали на увазі (який сторони приховали). Суб’єкта, який вимагає визнання правочину недійсним як укладеного з метою приховати інший правочин, повинен довести, що правочин укладений з такою метою. Воля сторін в удаваному правочині спрямована на встановлення інших цивільно-правових відносин, ніж ті, які передбачені правочином (наприклад, договір купівлі-продажу квартири, що насправді є договором застави в забезпечення повернення позики або укладений з метою уникнути звернення стягнення на заставлене майно в судовому порядку). При цьому позивач повинен вказати, який інший правочин приховується з допомогою укладеного правочину.

Спільною ознакою фіктивного та удаваного правочинів є те, що розбіжність між волею та її зовнішнім виявом стає наслідком навмисних дій його учасників, які мають за мету одержання певної користі усіма або принаймні одним із них. Різниця полягає в тому, що за удаваного правочину настають інші права та обовязки, ніж ті, що передбачені правочином. За удаваним правочином обидві сторони свідомо, з певною метою, документально оформлюють правочин, але насправді між ними встановлюються інші правовідносини.

Найчастіше за удаваним договором дарування приховувався договір купівлі-продажу. Робилося це здебільшого для перешкоджання у здійсненні іншим співвласником права переважної купівлі, а також для приховання справжніх доходів, отриманих від забороненої діяльності.

Закон не передбачає недійсність удаваного правочину, а лише пропонує застосовувати до відносин сторін норми, що регулюють той правочин, який сторони дійсно мали на увазі

Разом з цим, судом встановлено, що первісний позов подано до суду 25.08.2016р., тобто поза межами строків позовної давності.

Відповідач за первісним позовом ОСОБА_4 та його представник стверджували щодо обізнаності позивача щодо укладання спірного договору у грудні 2010 р. Про цей факт також стверджувала відповідач у справі ОСОБА_5.

У письмових заявах на адресу суду від відповідача за первісним позовом ОСОБА_4 (т. 1, а.с. 55) та ОСОБА_5 (т.3 а.с. 82) зазначено про застосування строків позовної давності.

Позивач ОСОБА_1 та її представник не заперечували факту обізнаності щодо укладання спірного договору під час слухання Мелітопольським міськрайонним судом справи 815/14634/2012 у 2012-2013р.р. (рішення ухвалене 15.05.2013р.).

Згідно з положеннями статті 256 Цивільного кодексу України позовною давністю є строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.

Статтею 257 Цивільного кодексу України передбачено, що загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Частинами 4, 5 ст.267 ЦК України передбачено, що сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Відповідно до п. 11 постанови Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року №14«Про судове рішення у цивільній справі» установивши, що строк для звернення з позовом пропущено без поважної причини, суд у рішенні зазначає про відмову в позові з цих підстав, якщо про застосування позовної давності заявлено стороною у спорі, зробленою до ухвалення ним рішення, крім випадків, коли позов не задоволено, що є самостійною підставою для цього.

На підставі викладеного суд відмовляє в задоволенні позовних вимог про визнання договору дарування удаваним правочином за спливом строку позовної давності.

Позовні вимоги за зустрічним позовом суд знаходить обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

Судом встановлено, що власником 41/100 частини спірного житлового будинку, на підставі договору купівлі-продажу будинку від 12 листопада 1999р. (право власності зареєстровано 04.08.2000р.) є ОСОБА_1.

На підставі договору дарування частини житлового будинку від 17 грудня 2010р. (право власності зареєстровано 22.12.2010р.) ОСОБА_8 є власником 59/100 частин спірного житлового будинку №11, який розташований на земельній ділянці площею 0,0974 га.

У відповідності до ч. 1 ст. 317 ЦК України власникові належать права володіння, користування та розпорядження своїм майном.

Ч. 1, 3, 5 ст. 319 ЦК України встановлено, що власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав.

Стаття 321 ЦК України закріплює конституційний принцип непорушності права власності, передбачений ст. 41 Конституції України. Він означає, що право власності є недоторканим, власник може бути позбавлений або обмежений у його здійсненні лише відповідно і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 355, ч. 1 ст. 356 ЦК України майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві власності (спільне майно). Власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності є спільною частковою власністю.

Таким чином, житловий будинок №11, що знаходиться по вул. Івана Богуна у м. Мелітополі Запорізької області належить ОСОБА_4І та ОСОБА_1 на праві спільної часткової власності.

У відповідності до ч.3 ст. 358 ЦК України кожен із співвласників має право на надання йому у володіння та користування тієї частини спільного майна в натурі, яка відповідає його частці у праві спільної часткової власності. У разі неможливості цього він має право вимагати від інших співвласників, які володіють і користуються спільним майном, відповідної матеріальної компенсації.

Поняття спільної часткової власності викладено в ч. 1 ст. 356 ЦК України як власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності. Отже, право спільної часткової власності - це право двох або більше осіб за своїм розсудом володіти, користуватися і розпоряджатися належним їм у певних частках майном, яке складає єдине ціле.

У відповідності до правової позиції Верховного Суду України від 01.07.2013р. визначальним для виділу частки або поділу будинку в натурі, який перебуває у спільній частковій власності, є не порядок користування будинком, а розмір часток співвласників та технічна можливість виділу частки або поділу будинку відповідно до часток співвласників.

У тих випадках, коли в результаті поділу (виділу) співвласнику передається частина житлового будинку, яка перевищує його частку, суд стягує з нього відповідну грошову компенсацію й зазначає в рішенні про зміну часток у праві власності на будинок (постанова судових палат у цивільних та господарських справах Верховного Суду України від 3 квітня 2013 р. у справі № 6-12цс13).

Така ж сама позиція міститься й в узагальненні практики розгляду судами загальної юрисдикції справ з приводу спорів щодо поділу нерухомого майна

Суд зазначає, що учасники спільної часткової власності мають право на частку у праві власності на майно (ч. 1 ст. 356 ЦК), а не на конкретно визначену частку у майні. Спільна часткова власність характеризується множинністю суб'єктів і єдністю об'єкта. Відповідно до цієї концепції кожному із співвласників спільної часткової власності не може належати частка самого майна.

У постанові Верховного Суду України від 3 квітня 2013 р. у справі № 6-12цс13 зазначено таке:

Кожен учасник спільної часткової власності володіє не часткою майна в натурі, а часткою в праві власності на спільне майно в цілому. Ці частки є ідеальними й визначаються відповідними відсотками від цілого чи у дробному виразі.

Ідея спільної часткової власності в тому і полягає, що майно належить усім співвласникам одночасно. Тому, наприклад, зменшення майна внаслідок його пошкодження тягне за собою наслідки щодо всіх співвласників, а не одного чи кількох із них. При розгляді судових справ слід враховувати, що у таких випадках зменшується сам об'єкт права власності, а не частки співвласників.

У відповідності до п. 6 Постанови Пленуму Верховного Суду України №7 від 04.10.1991р. “Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок” якщо виділ частки будинку в натурі неможливий, суд вправі встановити порядок користування відособленими приміщеннями (квартирами, кімнатами) такого будинку. У цьому разі окремі підсобні приміщення (кухня, коридор тощо) можуть бути залишені в загальному користуванні учасників спільної часткової власності.

Передбачене статтею 318 ЦК України право власника користуватися своїм майном на власний розсуд повинні застосовуватись до майнових прав на майно (зокрема до права користування земельною ділянкою).

Право користування земельною ділянкою визначається відповідно до часток кожного з власників нерухомого майна, яке знаходиться на цій земельній ділянці, якщо інше не було встановлено домовленістю між ними та у будь-якому випадку наявне в однієї особи право не може порушувати права іншої особи.

При вирішенні спору та, визначаючи варіанти користування земельною ділянкою, суд повинен виходити з розміру часток кожного зі співвласників на нерухоме майно, наявності порядку користування земельною ділянкою, погодженого власниками або визначеного на підставі відповідного договору, оформленого у встановленому законом порядку.

Отже, при вирішенні спору, визначаючи варіанти користування земельною ділянкою, суд повинен виходити з розміру часток кожного зі співвласників на нерухоме майно, наявності порядку користування земельною ділянкою, погодженого власниками або визначеного на підставі відповідного договору, оформленого у встановленому законом порядку. Якщо ж погодженого або встановленого порядку користування земельною ділянкою немає, то суд установлює порядок користування земельною ділянкою з дотриманням часток кожного співвласника у нерухомому майні та забезпеченням вільного користування кожним зі співвласників належним йому майном.

Таким чином, в матеріалах справи мають бути або договір про порядок користування земельною ділянкою, або будівельно-технічна експертиза з декількома можливими варіантами поділу земельної ділянки.

Суд зазначає, що у рішенні Апеляційного суду Запорізької області від 20 липня 2016р. у справі №320/6803/14 за позовними вимогами ОСОБА_4 до ОСОБА_1 про поділ житлового будинку в натурі між власниками, встановлення порядку користування земельною ділянкою зазначено, що з урахування того, що за наявними у справі документами розмір земельної ділянки по вул. Червоноармійській, 11 відображався по різному, а саме: 0,910 га, 0,934 на, 0,959 га, 0,974 га, належних та допустимих доказів, які б підтвердили фактичну площу земельної ділянки, сторони не надали.

У матеріалах справи (т.2 а.с. 89) наявні матеріали кадастрової зйомки земельної ділянки. 13.03.2017р. у відповідності до технічного завдання на виконання проектно-вишукувальних робіт (кадастрової зйомки земельної ділянки) ПП “Гео” були виконані роботи щодо визначення меж земельної ділянки, затвердження їх на місцевості та складання технічного звіту кадастрової зйомки земельної ділянки.

У відповідності до зазначеного технічного звіту (кадастрової зйомки) земельної ділянки розташованої по вул. Івана Богуна, 11 в м. Мелітополі її площа склала 974 кв. м.

Крім цього, у матеріалах справи (т.1 а.с.170) наявний акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства від 14.01.2013р., у відповідності до якого – згідно кадастровою зйомкою, виконаної 10.12.2010р. ПП «Гео» на замовлення ОСОБА_5 та ОСОБА_1, площа земельної ділянки дорівнює 974 кв.м. Згідно з актом погодження від 10.12.2010 р. зовнішні межі цієї земельної ділянки буди погоджені з усіма суміжними землекористувачами.

Таким чином, протиріччя щодо фактичного розміру земельної ділянки усунені.

У справі за клопотанням представника позивача за зустрічним позовом була проведена судова будівельно-технічна експертиза, за результатами якої суд отримав висновок № 4-17 від 15.12.2017 року.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №4-17 від 15.12.2017р. експертом запропоновано 3 варіанти розділу житлового будинку і 3 варіанти визначення порядку користування земельною ділянкою.

Виходячи з принципу доцільності, враховуючи матеріали справи, на думку суду виділення частини позивача необхідно проводити відповідно до 2-го варіанту експертизи, оскільки вони наближені до їх ідеальних часток та враховують спільну можливість користування господарськими спорудами.

Таким чином, на думку суду 2-й варіант є найсприйнятливішим, оскільки хоча і передбачає однакову кількість перепланувань передбачену першим та третім варіантом, разом з цим максимально наближений до ідеальних часток співвласників, враховує спільну можливість користування господарськими спорудами.

Щодо варіанту встановлення порядку користування земельною ділянкою суд віддає перевагу також 2-му варіанту, відповідно до якого частина земельної ділянки площею 74.1 кв.м залишається в спільному користуванні співвласників, ОСОБА_1 виділяється у користування земельна ділянка площею 399,9 кв.м, ОСОБА_4 574.7 кв.м. Розрахунок компенсації, що підлягає сплаті ОСОБА_1 на користь ОСОБА_4 у розмірі 4 225 (чотири тисячі двісті двадцять пя’ть) гривень, суд визначає відповідно до висновку експертизи, у зв’язку з відступом від ідеальних часток співвласників.

Дослідивши матеріали справи в судовому засіданні суд за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтуються на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом, дійшов до висновку, що позовні вимоги за зустрічним позовом підлягають задоволенню.

У зв’язку із відмовою у позовних вимог позивачу за первісним позовом ОСОБА_1 слід повернути грошові кошти у сумі 17344 грн., які були внесені останньою на депозитний рахунок суду.

Керуючись Постановою Пленуму Верховного Суду України №7 від 04.10.1991р. “Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок” ст.ст. 203, 215, 216, 318, 356, 368, 369, 372 ЦК України, ст.ст. 10, 57-58, 60, 208-209, 210, 212-218 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

В задоволені первісного позову ОСОБА_1 до ОСОБА_4, ОСОБА_5 про визнання договору дарування удаваним правочином відмовити у повному обсязі.

Зустрічний позов ОСОБА_4 до ОСОБА_1 про встановлення порядку користування між співвласниками відособлених приміщень житлового будинку та господарських споруд та встановлення порядку користування земельною ділянкою задовольнити.

Встановити порядок користування житловим будинком, що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Івана Богуна, 11 відповідно до ідеальних часток кожного з співвласників згідно до другого варіанту висновку судової будівельно-технічної експертизи №4-17 від 15.12.2017р.:

ОСОБА_1 замість 41/100 частини будинку виділити у власність 12/25 частини будівель і споруд, а саме виділити в окреме користування:приміщення житлового будинку літ. «А-1»(на поетажному плані позначена жовтим кольором, схематично відображене експертом в додатку № 2): - кімната (прим. 1-3) – 13,6 м2.

ОСОБА_4, замість 59/100 частин будинку виділити у власність 13/25 частини будівель і споруд, а саме виділити в окреме користування:приміщення житлового будинку літ. «А-1»(на поетажному плані позначена зеленим кольором, схематично відображене експертом в додатку № 2): - кімната (прим. 2-2) – 16,1 м2; прибудова літ «а1»;

у спільне користування ОСОБА_1 та ОСОБА_4 виділити: приміщення житлового будинку літ. «А-1» (на поетажному плані позначена червоним кольором, схематично відображений експертом в додатку № 2): кімната (прим. 1-2) – 15,1 м2; Прибудову літ. «а2-1»; господарськи споруди: сарай літ. «Ж-1»; Убиральню літ. «У», огорожа № 1.

Зобов’язати ОСОБА_4 та ОСОБА_1 для розподілу будинку з додержанням будівельних, протипожежних і санітарних норм і правил здійснити наступні переобладнання по житловому будинку літ. «А-1» та прибудові літ. «а2-1» (схематично відображене експертом в додатку № 2): Приміщення прибудови літ. «а2-1», зазначеного в технічному паспорті «прим. (1-1) коридор» площею 6,8 м2, переобладнати в приміщення коридору у відповідність технічному паспорту; Розібрати самочинно встановлений простінок в приміщенні кімнати «1-2» площею 15,1 м2 та улаштувати простінок, який визначено експертом у Додатку № 2, організувавши приміщення передпокою площею 6,0 м2 та приміщення кухні площею 9,1 м2, а також улаштувати дверний проріз в простінку між новоутвореними приміщеннями передпокою та кухні; улаштувати дверний проріз в простінку між приміщеннями кімнати «1-2» та кімнати «2-2»; замурувати частину зовнішньої стіни приміщення кімнати «2-2» із сторони присадибної ділянки; замурувати дверний проріз зовнішньої стіни приміщення кімнати «2-2» із сторони присадибної ділянки; підсилити перекриття із дерев’яних балок та замінити пошкоджені балки над приміщенням кімнати «2-2»; виконати утеплення перекриття приміщення кімнати «2-2»; підсилити дерев’яні крокви над приміщенням кімнати «2-2»; замінити пошкоджені дерев’яні лати на кроквах над приміщенням кімнати «2-2»; закріпити профільовані металеві листи на покрівлі над приміщенням кімнати «2-2».

Розподіл приміщення горища провести відповідно до границі розподілу будинку без улаштування поділяючої перегородки.

Стягнути з відповідача за зустрічним позовом ОСОБА_1 на користь позивача за зустрічним позовом ОСОБА_4 грошову компенсацію в сумі 4245 грн. у зв’язку з відступом від ідеальних часток співвласників.

Встановити порядок користування земельною ділянкою площею 0,0974 га (м. Мелітополь, вул. Івана Богуна, 11) на якій розташований житловий будинок та господарські споруди між ОСОБА_4 та ОСОБА_1 відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи №4-17 від 15.12.2017р. за другим варіантом (Розміри, конфігурація, площа та розташування частин земельних ділянок відображені експертом в додатку № 4).

- у користування ОСОБА_1 на 41/100 частки виділити:

Земельну ділянку площею 399,9 м2(на плані позначена експертом жовтим кольором, додаток № 4):

- під частину житлового будинку літ. «А-1», площею забудови: 22,1 м2;

- під присадибну ділянку перед житловим будинком літ. «А-1», площею:303,1 м2;

- спільного користування (на плані позначена червоним кольором), площею: 74,1 м2.

- у користування ОСОБА_4 на 59/100 частки виділити:

Земельну ділянку, площею 574,7м2 (на плані позначена експертом зеленим кольором, додаток № 4):

- під частину житлового будинку літ. «А-1», площею забудови: 25,1 м2;

- під присадибну ділянку перед житловим будинком літ. «А-1», площею:475,5 м2;

- спільного користування (на плані позначена червоним кольором), площею: 74,1 м2.

Стягнути з відповідача за зустрічним позовом ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП – НОМЕР_1, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь позивача за зустрічним позовом ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, РНОКПП – НОМЕР_2, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 грошову компенсацію в сумі 4245 грн. як компенсацію різниці при відступі реальних часток від ідеальних.

Стягнути з відповідача за зустрічним позовом ОСОБА_1 на користь позивача за зустрічним позовом ОСОБА_4 кошти в розмірі 1/2 частини за оплату роботи експерта – в сумі 2500,00 грн. та судові витрати сплачені позивачем при зверненні до суду, а саме судового збору в сумі 1280,00 грн.

Зобов’язати державну казначейську службу України у м. Києві повернути ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП – НОМЕР_1, внесені на депозитний рахунок Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області (код ЄДРПОУ 26316700, територіальне управління Державної судової адміністрації України в Запорізькій області, рахунок 37319085001205, м. Київ, МФО 820172) кошти в сумі 17344/сімнадцять тисяч триста сорок чотири/ грн. 00 коп.

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Якщо в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивні частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення (ухвала), якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

СУДДЯ І.М.БАХАЄВ

Часті запитання

Який тип судового документу № 76338405 ?

Документ № 76338405 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 76338405 ?

Дата ухвалення - 31.08.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76338405 ?

Форма судочинства - Цивільне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 76338405 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 76338405, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Судове рішення № 76338405, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області було прийнято 31.08.2018. Форма судочинства - Цивільне, форма рішення - Рішення. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми пропонуємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам швидко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 76338405 відноситься до справи № 320/5445/16-ц

Це рішення відноситься до справи № 320/5445/16-ц. Юридичні особи, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша платформа дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість детального налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє результативно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 76338403
Наступний документ : 76338413